Если говорить простыми словами, товарный знак — это обозначение, с помощью которого один продавец или производитель отличает свои товары и услуги от чужих. В законодательстве Республики Беларусь товарный знак понимается как средство индивидуализации товара (работы, услуги), а исключительное право на такой знак принадлежит его владельцу с момента государственной регистрации в Национальном центре интеллектуальной собственности (НЦИС). Закон о товарных знаках прямо говорит, что правовая охрана товарного знака осуществляется на основании его регистрации в НЦИС, а зарегистрированный знак подтверждается свидетельством, которое удостоверяет приоритет и исключительное право владельца (ст. 2).
Иначе говоря, пока знак не зарегистрирован на ваше имя либо не защищён в силу международных договоров Республики Беларусь, это не ваш актив в юридическом смысле, и вы не можете ни запретить другим пользоваться этим обозначением, ни передать его по договору, ни требовать вознаграждения за лицензию. Белорусское право прямо увязывает возникновение исключительного права на товарный знак с фактом государственной регистрации.
Почему это критично? Потому что товарный знак — это не просто «логотип на упаковке», а имущественный актив бизнеса. Владение знаком даёт правообладателю монопольное право использовать его на конкретных товарах или услугах, распоряжаться им, а также запрещать третьим лицам несанкционированное использование, в том числе сходных до степени смешения обозначений для однородных товаров. Эти полномочия владельца признаются «исключительным правом на товарный знак» и включают возможность передавать право на использование знака другим лицам по договору, а также полностью уступать права на такой знак.
Отсюда логично возникают два ключевых инструмента оборота бренда в Беларуси: лицензионный договор и договор уступки исключительного права на товарный знак. В деловой практике они решают разные задачи, а их юридический режим устроен по-разному. Именно непонимание разницы между лицензией и уступкой становится причиной споров, блокировки продаж и даже отмены прав на знак.
Что такое лицензионный договор и почему он не равен продаже прав?
Лицензионный договор — это договор, по которому владелец товарного знака (лицензиар) даёт другому лицу (лицензиату) разрешение использовать товарный знак в определённых пределах. Белорусский Гражданский кодекс (ГК) даёт общее определение лицензионного договора: правообладатель позволяет использовать объект интеллектуальной собственности, а лицензиат получает это право на согласованных условиях (ст. 987). При этом прямо установлено, что между коммерческими организациями нельзя бесплатно предоставлять право использования объекта интеллектуальной собственности, если иное не установлено законодательными актами (п. ст. 987 ГК). Это означает, что лицензионный договор в Беларуси по умолчанию возмездный: лицензия на товарный знак должна оплачиваться.
Важно понимать, что при лицензии правообладатель остаётся владельцем знака. Он не «теряет» товарный знак и не выводит его из своих активов: он лишь разрешает другому лицу использовать этот знак на определённой территории, в отношении определённых товаров или услуг, в течение определённого срока. Закон прямо допускает, что лицензия может покрывать не все товары и услуги, а только часть из тех, на которые зарегистрирован товарный знак. Это даёт гибкость — можно, например, дать партнёру право использовать бренд только для определённой линейки продукции или только в конкретном регионе.
Почему это удобно? Представим, что производитель зарегистрировал товарный знак на территорию всей Республики Беларусь в отношении десяти классов по Ниццкой классификации (международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков, принятой странами – участницами соответствующего международного соглашения, и применяемой, в том числе, патентными ведомствами государств – членов). Разрешая региональному дистрибьютору использовать знак, правообладатель может ограничить лицензию только одним регионом или даже одной областью, не передавая права на весь рынок. Это — рабочая модель дистрибьюторских сетей и дилерских соглашений. Территория лицензии может быть уже, чем территория правовой охраны самого знака.
Какие условия обязательны в лицензионном договоре и почему про качество нельзя забывать?
Белорусское законодательство требует от сторон лицензионного договора очень конкретных формулировок. В Законе о товарных знаках (ст. 23) закреплено, что лицензионный договор должен содержать показатели качества товаров лицензиата либо условие о том, что качество товаров лицензиата будет не ниже качества товаров лицензиара. Кроме того, договор обязан предусматривать контроль качества со стороны правообладателя.
Для непрофессионала это выглядит как чисто техническая деталь, но на самом деле это одна из самых конфликтных точек. Правообладатель обязан следить, чтобы лицензиат не выпускал продукцию «под маркой», но с худшими характеристиками. Это не только защита репутации бренда; это ещё и защита потребителя, поскольку потребитель связывает качество товара с определённым обозначением. В судебной перспективе отсутствие контроля качества может обернуться претензиями к правообладателю, если покупатель будет введён в заблуждение относительно источника и стабильного уровня качества товара. Практика показывает, что условие о контроле качества и его фактическая реализация рассматриваются как ключевой элемент добросовестного использования товарного знака по лицензии.
Заметим важную деталь. В отдельных типовых текстах лицензионных договоров встречается требование, чтобы лицензиат прямо указывал на продукции и в рекламных материалах, что знак используется «по лицензии» правообладателя. Это служит дополнительной прозрачностью для рынка: покупатель видит, что дистрибьютор не сам придумал обозначение, а действует с согласия владельца. Такие формулировки также связаны с идеей защиты потребителя от заблуждения относительно того, кто именно несёт ответственность за качество.
Почему регистрацию лицензионного договора в НЦИС нельзя игнорировать?
Частая ошибка бизнеса звучит так: «Мы уже всё подписали, деньги перечислили, можно работать». По товарному знаку в Беларуси это не так. Лицензионный договор на товарный знак должен быть зарегистрирован в патентном органе, то есть в НЦИС, и только после регистрации он приобретает юридическую силу, если сами стороны не согласовали более позднюю дату вступления в силу. Закон прямо закрепляет, что без государственной регистрации в НЦИС лицензионный договор считается недействительным (ст. 24). Это не «штраф», это юридическая ничтожность.
Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 346 от 21.03.2009 регулирует порядок регистрации лицензионных договоров, договоров уступки исключительного права на товарный знак и договоров залога соответствующих прав. В развёрнутых разъяснениях отмечается, что НЦИС обязан провести регистрацию договора в установленный срок (как правило, в течение месяца с даты поступления документов). При этом к договору прилагаются копии, заявление установленной формы и документ об уплате патентной пошлины.
Это означает, что в реальной жизни подписанный на коленке «дистрибьюторский договор», в котором где-то в конце есть пункт «разрешаем использовать наш бренд», не спасает. Если договор не прошёл регистрацию в НЦИС как лицензионный договор или как договор, содержащий условия лицензии, формально у дистрибьютора нет легального права ставить ваш товарный знак на упаковку или в рекламу. А любая продукция, промаркированная таким образом, может считаться контрафактной и быть изъята с рынка по иску правообладателя.
Что такое договор уступки исключительного права и почему это уже «передача бренда», а не просто разрешение?
Договор уступки исключительного права на товарный знак — это договор, по которому владелец полностью или частично передаёт исключительное право на товарный знак другому лицу. Фактически это продажа (отчуждение) права на знак: новый владелец после регистрации уступки становится полноправным правообладателем и может сам использовать знак, распоряжаться им, выдавать лицензии, запрещать использование другим. Эта конструкция предусмотрена статьёй 22 Закона о товарных знаках и дублируется в статье 1022 Гражданского кодекса Республики Беларусь.
Здесь важно две вещи, которые бизнес порой упускает. Во-первых, уступка может быть как «тотальной» (в отношении всех товаров и услуг, на которые зарегистрирован знак), так и «частичной» (только по некоторым товарам или услугам). Это удобно, когда компания продаёт одно направление бизнеса, но хочет оставить за собой другие товарные линии под тем же брендом. Закон прямо допускает такую частичную уступку.
Во-вторых, уступка исключительного права на товарный знак не допускается, если она может ввести потребителя в заблуждение относительно товара или его производителя. То есть нельзя «перекинуть» известный знак на юридическое лицо, которое не имеет к реальному производству отношения, если в результате покупатель подумает, что товар по-прежнему выпускается прежним производителем и под прежними стандартами, хотя это уже не так. Эта запретительная оговорка прямо установлена в статье 22 Закона о товарных знаках и отражена в статье 1022 ГК. Её смысл — защитить потребителя от манипуляций и не позволить превращать бренд в «фальшивую вывеску».
Как регистрируется договор уступки товарного знака и почему «неоформленная продажа бренда» — это миф?
Договор уступки исключительного права на товарный знак так же подлежит обязательной регистрации в НЦИС. Закон о товарных знаках в статье 24 устанавливает единое правило: лицензионный договор, договор уступки исключительного права и договор залога имущественных прав по товарному знаку, а также любые изменения в эти договоры должны быть зарегистрированы в патентном органе. Эти договоры вступают в силу с даты регистрации в НЦИС (если стороны не указали более позднюю дату), а отсутствие регистрации делает договор недействительным.
То есть продать бренд «втихую», «на доверии», «по акту приёма-передачи», не пройдя через НЦИС, юридически нельзя. В глазах государства и судов права так и остались у старого правообладателя, а новый участник фактически не имеет законного исключительного права на знак. В результате он не сможет ни запрещать чужое использование, ни ставить на продукцию знак как «свой», ни передавать права дальше. Более того, любая попытка агрессивно защищать такой «незарегистрированный» переход рискует обернуться встречной претензией о контрафакте.
Особое внимание следует уделить срокам и процедурам. В практике разъяснений НЦИС подчёркивается, что на регистрацию договора уступки в патентный орган подаются заявление установленной формы, копии договора в нескольких экземплярах, сведения о старом и новом правообладателях и документ об уплате патентной пошлины. НЦИС регистрирует договор в течение установленного срока, как правило около одного месяца с момента поступления полного комплекта документов.
Можно ли «отыграть назад» уступку, если покупатель не заплатил? Почему это малоизвестный, но принципиальный момент
Пожалуй, один из самых неприятных для продавца вопросов звучит так: «А если мы уступим наш товарный знак, но покупатель не оплатит полностью, можно ли вернуть знак обратно одним пунктом договора?» Ответ белорусского права — нет. Эксперты НЦИС подчёркивают, что законодательство не предусматривает автоматический «обратный переход» исключительного права на товарный знак в случае неполного или несвоевременного расчёта по договору уступки. Чтобы право вернулось первоначальному владельцу, нужен новый юридический факт — новая уступка в обратную сторону, то есть фактически повторная передача с оформлением и регистрацией.
Это очень чувствительный, но малоизвестный момент. В обычных коммерческих договорах стороны часто прописывают условие «право собственности переходит после полной оплаты». С товарным знаком так не работает, потому что речь идёт об исключительном праве, движение которого жёстко завязано на государственную регистрацию. В момент, когда уступка зарегистрирована в НЦИС, старый владелец утрачивает исключительное право и уже не может им распоряжаться. Если новый владелец не расплатился, спор идёт в плоскости взыскания денег и ответственности по договору, но не в плоскости «верните бренд автоматически».
Практическое следствие: продавцу бренда в Беларуси нужно заранее продумывать механизм расчёта. Часто используется модель единовременного платежа до подачи договора уступки в НЦИС или так называемой «эскроу»-логики через безопасный расчётный счёт, чтобы не получилось, что право ушло, а деньги нет. Это особенно критично при продаже узнаваемых знаков, где значительная часть стоимости бизнеса фактически заключена в бренде.
Какой договор подписывать — лицензию или уступку? Почему выбор влияет на стратегию бизнеса
Если кратко: лицензионный договор — это про использование, уступка — про смену собственника исключительного права. Лицензия годится, когда нужно дать партнёру право легально использовать товарный знак (в том числе с правом производства товара под вашей маркой) и получать за это вознаграждение, но при этом сохранить контроль над брендом и качеством. Уступка нужна, когда вы сознательно выходите из бренда или передаёте его в другое юридическое лицо — например, продаёте одно направление бизнеса с товарной маркой, выходите из региона или структурируете активы группы компаний.
Но выбор — это не только про стратегию развития. Он влияет на юридические обязанности. При лицензии правообладатель сохраняет ответственность за контроль качества товаров или услуг лицензиата и должен следить, чтобы потребитель не был введён в заблуждение. Закон требует, чтобы в договоре были либо конкретные показатели качества продукции лицензиата, и закрепляет обязанность лицензиара контролировать это качество.
При уступке фокус смещается. Главный запрет — нельзя проводить уступку так, чтобы потребителя ввели в заблуждение относительно происхождения товара, его свойств и производителя. Это особенно остро в отраслях, где имя производителя и знак неразрывно связаны с репутацией качества или географией происхождения. Судебная и административная практика рассматривает такую ситуацию уже не как внутренний спор между сторонами договора, а как риск нарушения прав потребителя и недобросовестной конкуренции.
Таким образом, лицензионный договор — это гибкий инструмент для расширения сбыта и франчайзинговых моделей. Договор уступки исключительного права на товарный знак — это инструмент корпоративных сделок, реструктуризации и вывода актива из одной компании в другую. В Беларуси оба договора обязательно регистрируются в НЦИС и без регистрации считаются недействительными.
Почему без грамотного сопровождения можно потерять знак или получить иск?
На практике рисков больше, чем кажется на первый взгляд. Если лицензионный договор не содержит условий о качестве и контроле качества, он может быть оспорен, а репутационные претензии потребителей прилетят правообладателю, потому что покупатель связывает качество товара с известным обозначением. Если договор уступки приводит к тому, что на рынке появляется товар с прежним брендом, но заметно худшего качества и иным производителем, это может быть расценено как введение в заблуждение, что прямо запрещено статьёй 22 Закона о товарных знаках и статьёй 1022 ГК.
Почему к таким вопросам стоит относиться так же серьёзно, как к налогообложению или внешнеэкономическим поставкам?
Работа с товарным знаком давно вышла за рамки «бумажки для патентного поверенного». В современной экономике бренды становятся самостоятельными активами, которые закладывают в банке, передают в счёт долга, продают в рамках сделки по выходу из бизнеса. В белорусском праве имущественные права, удостоверяемые свидетельством на товарный знак, прямо названы залогопригодными: их можно передавать в залог, они могут служить обеспечением обязательств. Это зафиксировано в Законе о товарных знаках и в Гражданском кодексе.
То есть товарный знак сегодня — это не просто вывеска. Это юридически оборотоспособный актив, который можно монетизировать за счёт лицензии (регулярные платежи лицензиата), продать по договору уступки (разовое вознаграждение за сам бренд) или заложить. Именно поэтому белорусский законодатель так жёстко регулирует регистрацию договоров в НЦИС и так внимательно следит за тем, чтобы потребитель не был введён в заблуждение после смены правообладателя знака.
Почему мы можем помочь с регистрацией лицензионного договора и договора уступки товарного знака в Беларуси?
Здесь разумно сказать несколько слов о тех, кто ежедневно сопровождает в Беларуси и за пределами страны лицензионные договоры, договоры уступки исключительного права на товарные знаки и связанные с этим судебные кейсы. Компания «Экономические споры» — это команда юристов со стажем 15–25 лет, которая фокусируется именно на сложных хозяйственных конфликтах, спорах о праве и сделках с активами бизнеса. Руководитель команды Сергей Белявский проработал в системе экономических судов 20 лет, из них 10 лет – судьёй экономического суда. Сейчас он — рекомендованный арбитр Международного арбитражного суда при БелТПП, автор пяти книг и более 1200 публикаций, постоянный спикер профессиональных форумов и отраслевых мероприятий. Команда отмечена профессиональными наградами, регулярно выступает на юридических конференциях и публичных мероприятиях и поддерживает международный контур: юристы свободно говорят на английском и польском языках, а также используют устойчивую партнёрскую сеть более чем в сорока странах — от Испании до Китая и Монголии, от США до ЮАР. Такой международный периметр важен не только для внешнеэкономических споров, но и для сделок с интеллектуальной собственностью, когда белорусский товарный знак нужно синхронизировать с регистрацией за рубежом.
У компании есть офисы в Минске (ул. Кульман, 11) и в Гродно (ул. Калючинская, 23), собственный расчётный счёт в польском PKO Bank Polski — одном из крупнейших банков Центральной и Восточной Европы по активам и капитализации, — что упрощает расчёты с зарубежными клиентами и партнёрами, если сделка с товарным знаком или лицензионные платежи требуют трансграничных платежей. По данным компании, более 2000 клиентов уже воспользовались юридической поддержкой, а совокупный экономический эффект (возвращённые долги, сохранённые активы, предотвращённые потери) превысил 1,9 млрд белорусских рублей.
Если вы находитесь на стадии переговоров о продаже бренда, готовите лицензионный договор на товарный знак с дистрибьютором, хотите оформить договор уступки товарного знака в Беларуси с регистрацией в НЦИС или опасаетесь риска введения потребителя в заблуждение и потенциальных претензий по качеству, имеет смысл обсудить это до подписания бумаг. На сайте e-sud.by вы можете оставить заявку на консультацию. Это самый надёжный способ превратить товарный знак из «красивого логотипа» в защищённый актив, который можно легально использовать, передавать, закладывать и продавать, не рискуя получить иск о контрафакте или недействительности сделки.
- Количество индивидуальных предпринимателей в Беларуси сократилось почти на 10%
- Семейный капитал набирает популярность среди молодых семей Беларуси
- ДТП в Польше: автобус с белорусами вылетел с кольцевой развязки, 14 человек в больнице
- В Минске наградили победителей радиоконкурса «Маладыя таленты Беларусі»
- «Это сотни и тысячи спасенных жизней»: глава НАН рассказал о прорывах в онкологии